Размер шрифта: A A A Цвет сайта: Кернинг: АА АА АА Картинки

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ОКРУГА ГОРОДА КУРСКА

Вопрос: Я официально работаю в организации. Работодатель задержал выплату заработной платы на полтора месяца, объяснив данное обстоятельство финансовыми трудностями. Обязан ли работодатель выплатить неустойку за нарушение сроков оплаты труда, и в каком размере?

На вопрос отвечает заместитель прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска Кофанов А.В.:

Статьей 236 Трудового кодекса РФ предусмотрена материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику.

В силу указанной статьи при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

Вместе с тем, необходимо иметь ввиду, что размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

Ввиду изложенного, работник вправе требовать выплаты денежной компенсации при несвоевременной выплате заработной платы. В случае отказа работодателя в выплате работник вправе обратиться в суд с исковым заявлением в целях взыскания причитающейся ему денежной суммы.

Кроме того, за нарушение работодателем сроков выплаты заработной платы ст. 5.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, в связи с чем Вы также вправе обратиться в прокуратуру или трудовую инспекцию Курской области для решения вопроса о привлечении работодателя к административной ответственности.

 

Вопрос Петровой И.В.: Я решила продать свой автомобиль и в июле 2016 года отдала его знакомому, который должен был найти покупателя в течение двух месяцев. На мои звонки он пояснял, что автомобиль им продан не был, и он ищет покупателя. Однако от бывшей жены указанного знакомого я узнала, что он уже продал мой автомобиль, но денег не отдал. Возможно ли привлечь указанное лицо к ответственности и как вернуть деньги?

На вопрос отвечает заместитель прокурора Железнодорожного административного округа г.Курска Гатилов А.Г.: Статьей 159 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Наличие состава преступления в действиях лица, не исполнившего обязательство, зависит от его умысла, то есть, если изначально получив автомобиль, лицо не намеревалось исполнять обязательство, а путем обмана и злоупотребления доверием завладело автомобилем и распорядилось по своему усмотрению, причинив материальный вред собственнику, в его действиях усматривается мошенничество.

Выяснение указанных обстоятельств возможно только в рамках проведения процессуальной проверки.

В связи с чем, Вам следует обратиться с соответствующим заявлением в полицию.

Кроме того, Вы вправе одновременно в порядке гражданского судопроизводства взыскать денежные средства с лица, которое не исполнило договорные обязательства и не вернуло денежные средства, полученные от реализации транспортного средства.

Вопрос: Я живу в многоквартирном доме. Мой сосед очень часто курит сигареты на лестничной площадке. В квартиру попадает дым и мои маленькие дети вынуждены им дышать. На мои замечания сосед никак не реагирует. Имеет ли право сосед курить на лестничной площадке и можно ли наказать его за это?

На вопрос отвечает помощник прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска Новикова Е.Н.:

В силу ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

Ввиду изложенного, действия Вашего соседа незаконны и он может быть привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

Таким образом, для решения вопроса о привлечении соседа к административной ответственности Вы вправе обратиться к сотрудникам полиции.

Вопрос: Я являюсь потерпевшим по уголовному делу. Преступлением мне причинен материальный ущерб. В ходе расследования уголовного дела я не заявлял исковых требований к обвиняемому. Могу ли я в ходе рассмотрения уголовного дела в суде заявить гражданский иск о возмещении причиненного материального ущерба?

Отвечает старший помощник прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска Сапрыкина И.В.:

В соответствии со ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя.

Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции.

Кроме того, при предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

Подсудность и подведомственность гражданского иска определяются подсудностью уголовного дела. Тем самым лицо, признанное гражданским истцом по уголовному делу, освобождается от необходимости дважды участвовать в судебных разбирательствах сначала по уголовному делу, затем по гражданскому делу.

Уголовно-процессуальное законодательство предъявляет упрощенные требования к оформлению гражданского иска в уголовном деле. Исковое заявление не обязательно должно быть письменным. Устное заявление лица о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного преступлением, заносится в протокол, письменное заявление приобщается к материалам уголовного дела. Допускается произвольная форма искового заявления, отсутствие в нем сведений о лице, несущем гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный преступлением, цене и основаниях иска.

Также, гражданским истцом в любой момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может быть заявлен отказ от гражданского иска, который влечет за собой прекращение производства по нему.

Вопрос от Орлова Е.В.: Увидел в сети «Интернет» предложение о получении водительского удостоверения без обучения в автошколе и сдачи экзамена в ГИБДД, можно ли пользоваться таким водительским удостоверением?

Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного административного округа г.Курска Кофанов А.В.:

 Для получения водительского удостоверения, необходимо пройти обучение вождению в автошколе, успешно сдать экзамены в ГИБДД на знание правил дорожного движения. Подготовка водителей транспортных средств осуществляется на основе государственных образовательных стандартов и примерных учебных планов и программ, утвержденных  Министерством образования РФ с Министерством транспорта РФ и Главным управлением ГИБДД МВД РФ.

В соответствии со ст. 26. Федерального закона от 10.12.1995 № 196 «О безопасности дорожного движения» к сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие установленного настоящей статьей возраста, имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение.

Так, допуск к экзаменам и право управления транспортным средством для категорий А, В1, С1 предоставляется с 18-ти лет; на категории В и С при прохождении обучения в специализированных учреждениях – с 17-ти лет (права при этом можно получить только по достижении 18-ти лет). Верхней возрастной границы доступа к управлению транспортными средствами не существует, если нет медицинских противопоказаний.

Лицо, желающее получить право на управление ТС соответствующих категорий предоставляет в ГИБДД: заявление; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий регистрацию кандидата в водители по месту жительства или месту пребывания (при наличии регистрации); медицинскую справку; документ, подтверждающий прохождение в установленном порядке соответствующего профессионального обучения по программам профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий; водительское удостоверение (если выдавалось ранее);  фотографию; квитанцию (платежное поручение) об оплате сдачи экзаменов.  Кандидату в водители, успешно сдавшему экзамены, соответствующее водительское удостоверение выдается под расписку.

 Таким образом, водительское удостоверение, приобретенное посредством сети «Интернет», либо иным способом, исключающим прохождение специальной медицинской комиссии, а также обучение в автошколе и сдачу экзаменов в ГИБДД, является подделкой, использование такого удостоверения нелегально и преследуется по закону. 

Кроме того, лицо, использующее поддельное водительское удостоверение подлежит ответственности в установленном законом порядке.

Вопрос Марченко С.: Я нахожусь в разводе с супругом. На содержание ребенка он мне платит ежемесячно 1000 рублей, притом, что официально работает и его доход составляет около 15 000 рублей. Может ли суд, если я обращусь с заявлением о взыскании алиментов установить их размер более добровольно уплачиваемой бывшим супругом суммы?

Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска Кофанов А.В.:

Семейным законодательством установлено, что ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Статьей 80 Семейного кодекса РФ установлено, что порядок и форма содержания ребенка определяются родителями самостоятельно.

Вместе с тем, ст. 81 Семейного кодекса РФ установлено, что при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в следующем размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.  Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Кроме того, при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме.

Ввиду изложенного, Вы вправе обратиться в суд для взыскания алиментов со своего бывшего супруга в размере, определенном законом.

Вопрос Захарова Н.Т.: Неделю назад я обратился с жалобой на действия соседа в Администрацию города Курска, через два дня мне нужно уезжать в санаторий, однако ответ я до настоящего времени не получил. В какой срок должно быть рассмотрено мое обращение и не нарушаются ли мои права  действиями администрации?

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного административного округа г.Курска Сапрыкина И.В.:

 Конституция РФ (ст. 33) предоставляет каждому право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

Порядок реализации закрепленного Конституцией РФ за гражданином права на обращение в государственные органы установлен Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации").

При этом п. 1, п. 4 ст. 4 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» выделяют отдельный вид обращений - жалобу, являющуюся просьбой гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.

Исходя из положений ст. 10, ст. 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», рассмотрение жалобы, соответствующей компетенции административного органа, обязательно. При рассмотрении жалобы государственный орган обязан:

- обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости с участием гражданина, направившего обращение, или с выездом на место;

- запросить необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

- принять меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;

- дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в ст. 11 настоящего Федерального закона, либо уведомить гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

Таким образом, административный орган, в том случае если он уполномочен на осуществление государственного контроля (надзора), обязан исследовать указанные в жалобе факты, действуя в рамках установленной компетенции, с целью принятия мер, направленных на восстановление (защиту) нарушенных прав гражданина.

Статьей 12  Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» установлено, что  письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. В исключительных случаях руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

Следует отметить, что заявителю предоставлено правомочие представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании.

Ввиду изложенного, срок рассмотрения Вашего обращения,  установленный законодательством,  не истек.

 

Вопрос: Я проживаю в городе Курске. Мои соседи сильно ругаются на своего ребенка, я подозреваю, что его даже бьют за плохое поведение, от чего ребенок очень громко плачет. Какое воздействие можно оказать на родителей и куда можно обратиться по данному поводу?

Ответ заместителя прокурора Железнодорожного административного округа г.Курска Кофанова А.В.:

 Согласно ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Кроме того, ст. 156 Уголовного кодекса РФ установлена ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Под воспитанием понимается процесс целенаправленного, систематического формирования личности в целях подготовки ее к активному участию в общественной, производственной и культурной жизни. Обязанность родителей и иных упомянутых лиц состоит не только в воспитании несовершеннолетних, но и в защите их прав и законных интересов, а также в заботе об их содержании.

Преступление заключается в действии или бездействии, то есть в ненадлежащем исполнении или неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, возложенных на лицо законом, подзаконными, в том числе ведомственными, нормативными правовыми актами, а в организациях - и правилами внутреннего распорядка, соединенном с жестоким обращением. Ответственность за бездействие возможна при условии, если виновный должен был и мог выполнить возложенные на него обязанности.

Одновременно необходимо помнить, что согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ не является преступлением действие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

Преступление совершается с  прямым умыслом. Виновный осознает, что нарушает правовую обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, что обращается с потерпевшим жестоко, он желает совершать такие действия и целенаправленно не выполняет свои обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.

Если есть основания полагать, что родители жестоко обращаются с ребенком, то о данных фактах следует сообщить в отдел образования, опеки и попечительства  администрации соответствующего округа г. Курска, а также в органы внутренних дел.

Вопрос: Подлежит ли рассмотрению обращение, направленное в государственный орган по электронной почте при отсутствии подписи заявителя?

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного административного округа г.Курска Новикова Е.Н.:

 Конституция РФ (ст. 33) предоставляет каждому право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

Порядок реализации закрепленного Конституцией РФ за гражданином права на обращение в государственные органы установлен Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

Статьей 4 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» установлено, что обращение гражданина - это  направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления.

В силу ст. 7 указанного Федерального закона обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

Статьей 10 указанного Федерального закона  установлено, что ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме.

Таким образом, обращение, направленное в государственный орган в форме электронного документа с указанием необходимых данных, указанных в ст. 7  Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  подлежит рассмотрению в порядке установленном законом.

 

Вопрос: Посещая торговые центры, нередко сталкиваюсь с такой ситуацией, что в павильонах с одеждой отсутствуют  ценники на ряд изделий и наименование страны-изготовителя, что затрудняет поиск подходящей вещи. Обязан ли продавец размещать ценники и информацию о стране-производителе на реализуемые товары или достаточно устного указания им данных сведений?

 Ответ заместителя прокурора Железнодорожного административного округа г.Курска Кофанова А.В.:

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 утверждены Правила продажи отдельных видов товаров, которые  регулируют отношения между покупателями и продавцами при продаже отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров.

Пунктом 11 Правил установлено, что продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах и их изготовителях, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров. Информация в обязательном порядке должна содержать, в числе прочего,  цену в рублях и условия приобретения товаров, а для импортного товара - наименование страны происхождения товара.

Согласно п. 41 Правил продажи отдельных видов товаров товары должны иметь ярлыки с указанием своего наименования, артикула, цены, размера (для одежды, белья и других швейных изделий, обуви, головных уборов) и роста (для одежды и белья), вида меха и цвета его окраски (для одежды, головных уборов и воротников из меха).

Статьей 14.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение продавцом установленных правил продажи отдельных видов товаров, которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

В целях принятия мер к недобросовестным продавцам заявитель вправе обратиться в  Управление Роспотребнадзора по Курской области.

 Вопрос: я освободился из мест лишения свободы и собираюсь трудоустраиваться. Имеются ли препятствия в трудоустройстве в связи с судимостью и через сколько времени судимость будет погашена. Можно ли досрочно погасить судимость?

 Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска Артем Кофанов

 Освободившись из мест лишения свободы бывший осужденный должен помнить, что общегражданские права, которых он был лишен в связи с совершением преступления, могут быть реализованы им только после снятия судимости.

Законом установлено, что судимость погашается  в следующем порядке: в отношении  условно осужденных, - по истечении испытательного срока; в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, - по истечении одного года после отбытия или исполнения наказания; в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести, - по истечении трех лет после отбытия наказания; в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, - по истечении восьми лет после отбытия наказания;  в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, - по истечении десяти лет после отбытия наказания (статья 86 Уголовного кодекса РФ).

Если осужденный в установленном законом порядке был досрочно освобожден от отбывания наказания или неотбытая часть наказания была заменена более мягким видом наказания, то срок погашения судимости исчисляется исходя из фактически отбытого срока наказания с момента освобождения от отбывания основного и дополнительного видов наказаний.

Если же осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости.

Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом, связанные с судимостью.

Факты совершения преступления, отбывания наказания, наличия судимости нередко служат основанием для дополнительных правоограничений, предусмотренных другими федеральными законами (п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, когда с осужденным прекращается трудовой договор и место за ним не сохраняется;     ст. 19 СК РФ, когда брак расторгается по заявлению, поданному одним из супругов в отношении другого супруга, если он осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет и др.). Кроме того, поступить на государственную гражданскую службу и в правоохранительные органы лицам, имевшим судимость, практически невозможно.

Бывшие осужденные после снятия или погашения судимости практически ничем не будут отличаться от других граждан. Однако наличие судимости так или иначе оставляет след в биографии любого человека и не дает реализоваться многим жизненным устремлениям.

 

Вопрос: В связи с большим объемом работы по указанию работодателя я вынужден работать за пределами рабочего времени. Могу ли я отказаться от сверхурочной работы и как она должна оплачиваться в случае ее выполнения.

 Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска Артем Кофанов

Статьей 99 Трудового кодекса РФ установлено, что сверхурочной считается работа, производимая работником по инициативе работодателя, работа за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального количества рабочих часов за учетный период.

Основанием для привлечения работника к сверхурочным работам является приказ (распоряжение) работодателя. Работа признается сверхурочной независимо от того, входила ли она в круг обязанностей работника или нет.

Законом предусмотрены случаи привлечения работника к сверхурочным работам с его письменного согласия или без такового.

Так, привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается: 1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

В иных случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

В силу ст. 152 Трудового кодекса РФ сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

В случае нарушения условий привлечения к сверхурочной работе или ее неправильной оплаты работник вправе обратиться в трудовую инспекцию Курской области или прокуратуру.

Вопрос: Я с друзьями распивал спиртное на лавочке возле своего подъезда, а мой сосед потребовал, чтобы мы уходили и пригрозил, что вызовет полицию для привлечения нас к ответственности. Разрешается ли  распитие спиртных напитков во дворе многоквартирного дома, в котором я проживаю?

Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного округа  г. Курска Кофанов А.В.:

Правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции в Российской Федерации установлены Федеральным законом  от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

 В силу статьи  16 указанного Федерального закона    не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции несовершеннолетними, а также в  общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения.

Ввиду изложенного, распитие алкогольной продукции во дворах   запрещено.

За указанные действия ст.  20.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от 500 руб. до 1500 руб.

Вопрос: В отношении моей организации возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение установленных правил оптовой торговли лекарственными средствами. За данное нарушение предусмотрен крупный штраф. Предусматривает ли законодательство возможность привлечения лица к  административной ответственности в виде предупреждения при отсутствии данной меры наказания в санкции статьи?

Отвечает старший помощник прокурора Железнодорожного округа г. Курска Сапрыкина И.В.:

 Обсуждая вопрос об административной ответственности в виде предупреждения следует сказать, что предупреждение – это мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме.

Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

В силу ст. 4.1.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии вышеуказанных обстояельств.

Вместе с тем, административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного статьями 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП РФ.

 Вопрос: Если преступление совершено в несовершеннолетнем возрасте, а на момент рассмотрения уголовного дела судом преступник стал совершеннолетним, влияет ли это на размер наказания?

Отвечает прокурор  Железнодорожного округа  г. Курска Агапов А.М.:

 Если преступление было совершено лицом, которое на момент его совершения не достигло совершеннолетия подлежат применению положения ст. 88 Уголовного кодекса РФ, относительно видов и размеров наказаний, назначаемых несовершеннолетним.

Так, в силу положений ст. 88 Уголовного кодекса РФ     несовершеннолетним осужденным наказание в виде лишения свободы назначается на срок не свыше десяти лет, независимо от санкции статьи.

Также при назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ, сокращается наполовину.

В силу положений п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 №  9 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» если лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление в несовершеннолетнем возрасте, на момент вынесения приговора достигло возраста восемнадцати лет, суду следует назначить ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима. При осуждении такого лица к лишению свободы за преступление, совершенное по неосторожности, либо за умышленное преступление небольшой или средней тяжести вид исправительной колонии назначается ему в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, то есть  колония-поселение.

Вопрос: Какая грозит ответственность за уклонение от военной службы?

Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного административного округа г.Курска Кофанов А.В.:

Положением о воинском учете, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 установлены обязанности граждан, подлежащих воинскому учету.

В настоящее время в КоАП РФ содержатся статьи, предусматривающие следующие виды правонарушений исключительно для граждан Российской Федерации, касающиеся области воинского учета:

1) ст. 21.5, предусматривающая за неявку гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в установленные время и место без уважительной причины, неявку в установленный срок в военный комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета при переезде на новое место жительства, расположенное за пределами территории муниципального образования, место пребывания на срок более трех месяцев либо выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию, а равно несообщение в установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительство, расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребывания предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 руб.;

2) ст. 21.6, предусматривающая за уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского обследования по направлению призывной комиссии предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 руб.;

3) ст. 21.7, предусматривающая за умышленную порчу или уничтожение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, либо небрежное хранение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, повлекшее их утрату, предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 руб.

Кроме ст. 21.6 КоАП РФ, предусматривающей административный штраф за уклонение гражданина от медицинского освидетельствования, есть еще и статья УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за уклонение от медицинского освидетельствования при призыве на военную службу. Так, субъектами преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, - уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы - являются граждане мужского пола, достигшие возраста 18 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, подлежащие в установленном законом порядке призыву на военную службу (далее - призывники). В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Поэтому после достижения возраста 27 лет уголовному преследованию за уклонение от призыва на военную службу могут подлежать только лица, совершившие это преступление до указанного возраста, при условии, что не истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности. Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2008 г. № 3 «О практике рассмотрения уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» ответственность за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 328 УК РФ, наступает независимо от способа его совершения, а также от того, уклонялся ли призывник только от очередного призыва на военную службу или имел цель совсем избежать несения военной службы по призыву. Пленум отметил, что уклонение от призыва на военную службу может быть совершено путем неявки без уважительных причин по повесткам военного комиссариата на медицинское освидетельствование.

Уголовная ответственность наступает в случае, если призывник таким образом намерен избежать возложения на него обязанности нести военную службу по призыву.

Вопрос: Могу ли я развестись с мужем, если он четыре года назад уехал из города и его нахождения мне не известно? Я не знаю,   когда вернется.

Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска Кофанов А.В.:

Статьей 19 Семейного кодекса РФ предусмотрена возможность расторжения брака по заявлению одного из супругов, которое производится в органах записи актов гражданского состояния, в случае, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, независимо от наличия общих несовершеннолетних детей.

Согласно ст. 42 Гражданского кодекса РФ   гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - 1 января следующего года.

Решение о признании безвестно отсутствующим принимает районный суд в порядке, предусмотренном гл. 30 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Для доказательства признания гражданина безвестно отсутствующим должна быть представлена выписка из решения суда.

Указанные положения не распространяются на случаи, когда супруг не признан безвестно отсутствующим, однако его место нахождения установить невозможно. В этом случае супруг вправе обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении брака. В п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» указано, что, поскольку в силу п. 2 ст. 19 СК РФ расторжение брака с лицами, признанными безвестно отсутствующими, независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, производится в органах загса, при обращении с таким иском к лицу, в отношении которого в течение года в месте его жительства отсутствуют сведения о месте его пребывания, судья разъясняет истцу порядок признания граждан безвестно отсутствующими.

Если супруг не желает обращаться в суд с заявлением о признании другого супруга безвестно отсутствующим, судья не вправе отказать в принятии искового заявления о расторжении брака, а должен рассмотреть иск на общих основаниях.

С учетом изложенного, по вопросу расторжения брака Вы вправе обратиться с иском в суд.

Вопрос: Недавно я был остановлен сотрудниками ГИБДД в нетрезвом виде и в отношении меня был составлен протокол. В каких случаях наступает уголовная ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения?

Отвечает старший помощник прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска Сапрыкина И.В.:

Уголовная ответственность за управление автомобилем, другими механическими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена ст.264.1 УК РФ и  наступает в следующих случаях если:

1) водитель подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования сотрудника ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. При этом, административное наказание учитывается, если на момент совершения нового правонарушения не истек год со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания;

2) водитель имеет непогашенную судимость по ст. 264.1 УК РФ, либо за нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью либо смерть человека или смерть двух и более лиц.

В иных случаях управление автомобилем в нетрезвом виде влечет административную ответственность.

 

ВОПРОС:  Если преступление совершено несовершеннолетним лицом, а на момент рассмотрения уголовного дела судом обвиняемый стал совершеннолетним, влияет ли это на размер наказания?

Отвечает прокурор  Железнодорожного округа  г. Курска Агапов А.М.

 В случае, если преступление было совершено лицом, которое на момент его совершения не достигло совершеннолетия подлежат применению положения ст. 88 Уголовного кодекса РФ, относительно видов и размеров наказаний, назначаемых несовершеннолетним.

Таким образом, при назначении наказания совершеннолетним за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте наказание назначается как для несовершеннолетних.

В силу положений ст. 88 Уголовного кодекса РФ     несовершеннолетним осужденным наказание в виде лишения свободы назначается на срок не свыше десяти лет, независимо от санкции статьи.

Также при назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ, сокращается наполовину.

В силу положений п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 №  9 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» если лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление в несовершеннолетнем возрасте, на момент вынесения приговора достигло возраста восемнадцати лет, суду следует назначить ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима. При осуждении такого лица к лишению свободы за преступление, совершенное по неосторожности, либо за умышленное преступление небольшой или средней тяжести вид исправительной колонии назначается ему в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, то есть  колония-поселение.

Может ли сотрудник полиции привлекаться в качестве понятого при составлении протокола при производстве по делам об административных правонарушениях, предусмотренных гл. 12 КоАП РФ?

Ответ помощника прокурора Железнодорожного административного округа г.Курска Новиковой Е.Н.:

В соответствии со ст. 25.7 КоАП РФ в качестве понятого может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. Понятой удостоверяет в протоколе своей подписью факт совершения в его присутствии процессуальных действий, их содержание и результаты. Из данной нормы следует, что основное требование, предъявляемое к понятому, - это отсутствие какой-либо прямой или косвенной заинтересованности в исходе дела. Понятой - это лицо, привлекаемое в предусмотренных законом случаях к присутствию при производстве определенных действий, и его участие является одной из гарантий объективности при производстве процессуальных действий.

Возбуждение дела об административном правонарушении, предусмотренном  гл. 12 КоАП РФ, составление протокола, формирование доказательной базы осуществляются должностным лицом органа внутренних дел. В силу осуществления указанных полномочий сотрудники полиции могут иметь служебную заинтересованность в исходе данного дела, поскольку являются работниками данного органа. В связи с тем, что участие понятых при производстве процессуальных действий является одной из гарантий обеспечения прав лица, привлекаемого к административной ответственности, с целью исключения любых сомнений относительно полноты и правильности фиксирования в протоколе содержания и результатов процессуального действия сотрудник полиции не должен привлекаться в качестве понятого при производстве по делам об административных правонарушениях, предусмотренных гл. 12 КоАП РФ.

Вопрос: Я переходил дорогу по пешеходному переходу и был сбит автомобилем. В результате ДТП моему здоровью причинен тяжкий вред. Во время суда я не заявлял иск о возмещении мне морального вреда, поскольку я стал инвалидом. Могу ли я сделать это теперь, уже после приговора и подлежит ли компенсации моральный вред за данное преступление, которое совершено по неосторожности?

Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска Артем Кофанов:

 Ввиду того, что преступлением причинён вред Вашему здоровью, по уголовному делу Вы являлись потерпевшим.

Статьей 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусмотрены права потерпевшего, а также указано, что по иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.

В силу ст. 1079 ГК РФ граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих  обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности.

На основании ст.1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни или здоровью гражданину источником повышенной опасности.

В силу ст.1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Действиями преступника, повлекшими инвалидность,  Вам причинен моральный вред. 

Таким образом, иск о возмещении морального вреда в связи с совершением в отношении Вас неосторожного преступления, связанного с нарушением правил дорожного движения,  Вы можете заявить и после рассмотрения уголовного дела в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос: до какого возраста для перевозки ребенка требуются специальные удерживающие устройства и может ли ребенок находится в автомобиле в отсутствие родителя?

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска Новикова Е.Н.:

Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Таким образом, перевозка детей до 11 летнего возраста должна осуществляться с соблюдением указанных условий.

Нарушение требований к перевозке детей влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.

В силу п. 12.8 Правил дорожного движения Российской Федерации  запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица.

Вопрос: Можно ли заниматься педагогической деятельностью, лицу, которое отбывало наказание за совершенное преступление в колонии, если судимость в настоящее время погашена?

Отвечает прокурор Железнодорожного административного округа г. Курска Агапов А.М.:

Согласно ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации  не допускаются к занятию педагогической деятельностью лица  лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 331 Трудового кодекса РФ; имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем ст.331 Трудового Кодекса РФ.

При этом, лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.

Вопрос: Вправе  ли судебный пристав-исполнитель   запретить   продать дом, который является   собственностью должника, если он значительно превышает сумму долга?

Отвечает старший помощник прокурора Железнодорожного административного  округа   г. Курска Сапрыкина И.В.:

 В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» в процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель имеет право: получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, в том числе персональные данные, объяснения и справки; арестовывать, изымать, передавать на хранение и реализовывать арестованное имущество, за исключением имущества, изъятого из оборота в соответствии с законом; налагать арест на денежные средства и иные ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, в размере, указанном в исполнительном документе, совершать другие действия.

В силу положений ст. 64 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», п.  42  Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения требований исполнительного документа вправе, в том числе в срок для добровольного исполнения, совершать отдельные исполнительные действия в виде объявления запрета на распоряжение имуществом, принадлежащим должнику (в том числе запрета на совершение в отношении него регистрационных действий).

При этом необходимо учитывать, что согласно ч. 1.1 ст. 80 ФЗ «Об исполнительном производстве» арест имущества должника по исполнительному документу, содержащему требование о взыскании денежных средств, за исключением ареста денежных средств, ареста заложенного имущества, подлежащего взысканию в пользу залогодержателя, и ареста имущества по исполнительному документу, содержащему требование о наложении ареста, не допускается, если сумма взыскания по исполнительному производству не превышает 3000 рублей.

Ввиду изложенного, судебный пристав-исполнитель вправе налагать запрет на совершение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, принадлежащего должнику на праве собственности при условии соблюдения вышеуказанных требований законодательства. При погашении задолженности запрет на регистрационные действия подлежит снятию.

Вопрос: Куда следует обращаться по вопросу сноса и опиловки деревьев?

Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного административного округа   г. Курска Артем Кофанов:

 Пунктом 10.8 Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Курск», утвержденных решением Курского городского Собрания от 09.11.2017 № 5-6-РС установлено, что содержание придомовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, в объеме не менее установленного перечнем работ по содержанию жилых домов. Организация работ по содержанию и благоустройству придомовой территории производится организацией, осуществляющей содержание жилищного фонда, либо собственника при непосредственном управлении многоквартирным домом.

При этом, если деревья не являются больными, либо аварийными для их сноса необходимо получить разрешение, выдаваемое  комитетом экологической безопасности и природопользования города Курска.

Разрешения на снос (обрезку, пересадку) зеленых насаждений выдается комитетом экологической безопасности и природопользования города Курска лицу, уполномоченному на управление многоквартирным домом в зависимости от выбранного способа управления многоквартирного дома.

Жильцам для спила деревьев следует обратиться в организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом, которая на основании их заявления обратиться в комитет экологической безопасности и природопользования города Курска для получения разрешения на снос деревьев, а также   заключит договор на соответствующие виды работ по сносу деревьев со специализированными организациями, имеющими необходимое оборудование.

Вопрос: В связи с большим объемом работы по указанию работодателя я вынужден работать за пределами рабочего времени. Могу ли я отказаться от сверхурочной работы и как она должна оплачиваться в случае ее выполнения.

Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска Артем Кофанов:

Статьей 99 Трудового кодекса РФ установлено, что сверхурочной считается работа, производимая работником по инициативе работодателя, работа за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального количества рабочих часов за учетный период.

Основанием для привлечения работника к сверхурочным работам является приказ (распоряжение) работодателя. Работа признается сверхурочной независимо от того, входила ли она в круг обязанностей работника или нет.

Законом предусмотрены случаи привлечения работника к сверхурочным работам с его письменного согласия или без такового.

Так, привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается: 1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

В иных случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

В силу ст. 152 Трудового кодекса РФ сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

В случае нарушения условий привлечения к сверхурочной работе или ее неправильной оплаты работник вправе обратиться в трудовую инспекцию Курской области или прокуратуру.

Вопрос: Предусматривает ли законодательство возможность привлечения лица к  административной ответственности в виде предупреждения при отсутствии данной меры наказания в санкции статьи?

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного округа г. Курска Новикова Е.Н.:

Предупреждение – это мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме.

Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Согласно ст. 4.1.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии вышеуказанных обстоятельств.

Вместе с тем, административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного статьями 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП РФ.

Вопрос: Какая грозит ответственность за уклонение от военной службы и чем должны проявляться  нарушения?

Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного административного округа г.Курска Кофанов А.В.:

Положением о воинском учете, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 установлены обязанности граждан, подлежащих воинскому учету.

В настоящее время в КоАП РФ содержатся статьи, предусматривающие следующие виды правонарушений исключительно для граждан Российской Федерации, касающиеся области воинского учета:

1) ст. 21.5, предусматривающая за неявку гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в установленные время и место без уважительной причины, неявку в установленный срок в военный комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета при переезде на новое место жительства, расположенное за пределами территории муниципального образования, место пребывания на срок более трех месяцев либо выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию, а равно несообщение в установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительство, расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребывания предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 руб.;

2) ст. 21.6, предусматривающая за уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского обследования по направлению призывной комиссии предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 руб.;

3) ст. 21.7, предусматривающая за умышленную порчу или уничтожение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, либо небрежное хранение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, повлекшее их утрату, предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 руб.

Кроме ст. 21.6 КоАП РФ, предусматривающей административный штраф за уклонение гражданина от медицинского освидетельствования, есть еще и статья УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за уклонение от медицинского освидетельствования при призыве на военную службу. Так, субъектами преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, - уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы - являются граждане мужского пола, достигшие возраста 18 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, подлежащие в установленном законом порядке призыву на военную службу (далее - призывники). В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Поэтому после достижения возраста 27 лет уголовному преследованию за уклонение от призыва на военную службу могут подлежать только лица, совершившие это преступление до указанного возраста, при условии, что не истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности. Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2008 г. № 3 «О практике рассмотрения уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» ответственность за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 328 УК РФ, наступает независимо от способа его совершения, а также от того, уклонялся ли призывник только от очередного призыва на военную службу или имел цель совсем избежать несения военной службы по призыву. Пленум отметил, что уклонение от призыва на военную службу может быть совершено путем неявки без уважительных причин по повесткам военного комиссариата на медицинское освидетельствование.

Уголовная ответственность наступает в случае, если призывник таким образом намерен избежать возложения на него обязанности нести военную службу по призыву.

Вопрос: Может ли быть несовершеннолетний в возрасте 16 лет привлечен к административной ответственности за распитие пива в общественном месте?

Отвечает старший помощник прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска Сапрыкина И.В.:

Частью 1 ст. 20.20  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена ответственность за потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом.

В силу ч. 7 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции  во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения.

 Санкция ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ предусматривает ответственность в виде штрафа в размере административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

В силу ст. 2.3 КоАП РФ административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.

Ввиду изложенного, привлечение к административной ответственности по ст. 20.20 КоАП РФ лица, достигшего 16 летнего возраста, правомерно.

Вопрос: Может ли обвиняемый под домашним арестом покидать место своего жительства, на какое время  и кем осуществляется контроль за соблюдением им данной меры пресечения?

Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска Кофанов А.В.:

В силу ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса РФ домашний арест  избирается только судом в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой.

Исполнение данной меры пресечения заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в полной либо частичной изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением ограничений и запретов и осуществлением за ним контроля (ст. 107 УПК РФ).

Так судом могут быть возложены запреты на общение с определенными лицами; отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, а также использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также к подозреваемому или обвиняемому могут применяться в качестве контроля аудиовизуальные, электронные и иные технические средств контроля. Исполнение домашнего ареста возложено на федеральную службу исполнения наказаний.

В случае, если обвиняемому или подозреваемому судом предоставлено право покидать жилое помещение, то в решении суда должно быть указано время суток и продолжительность пребывания лица за пределами определенного ему места жительства. В установленные часы ни следователь, ни сотрудник федеральной службы исполнения наказаний не могут препятствовать в этом.

Таким образом, обвиняемый под домашним арестом может покидать место своего жительства при соблюдении вышеуказанных условий, однако при нарушении установленных судом запретов и ограничений по представлению контролирующих органов мера пресечения может быть заменена на более строгую.

Вопрос: Предусмотрена ли законодательством Российской Федерации для иностранных граждан, имеющих     разрешение  на временное проживание, и работающим работаю по трудовому договору возможность получить единовременное пособие при рождении ребенка?

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска Новикова Е.Н.:

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее - Федеральный закон № 255-ФЗ) обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат также постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, а также иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в Российской Федерации - лица, работающие по трудовым договорам, в том числе руководители организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их имущества.

Согласно   ч. 2 ст. 1.3 Федерального закона № 255-ФЗ рождение ребенка является страховым случаем по обязательному социальному страхованию при временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Из  ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» следует, что граждане иностранного государства являются временно проживающими на территории Российской Федерации, если они получили разрешение на временное проживание.

В соответствии с вышеизложенным, в случае рождения ребенка застрахованному лицу выплачивается соответствующее пособие.

В данной ситуации иностранная гражданка, как застрахованное лицо, вправе получить единовременное пособие при рождении ребенка.

Вопрос: Предусмотрена ли законодательством Российской Федерации для иностранных граждан, имеющих  разрешение  на временное проживание, и работающим работаю по трудовому договору возможность получить единовременное пособие при рождении ребенка?

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска Новикова Е.Н.:

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее - Федеральный закон № 255-ФЗ) обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат также постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, а также иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в Российской Федерации - лица, работающие по трудовым договорам, в том числе руководители организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их имущества.

Согласно   ч. 2 ст. 1.3 Федерального закона № 255-ФЗ рождение ребенка является страховым случаем по обязательному социальному страхованию при временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Из  ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» следует, что граждане иностранного государства являются временно проживающими на территории Российской Федерации, если они получили разрешение на временное проживание.

В соответствии с вышеизложенным, в случае рождения ребенка застрахованному лицу выплачивается соответствующее пособие.

В данной ситуации иностранная гражданка, как застрахованное лицо, вправе получить единовременное пособие при рождении ребенка.

ВОПРОС:  Может ли жилое помещение в многоквартирном доме   использоваться для предоставления гостиничных услуг если это не ущемляет права соседей?

Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска Кофанов А.В.:

 В силу положений статьи 17 Жилищного кодекса РФ Жилое помещение предназначено для проживания граждан. Допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.

Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ст. 16 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.

Ввиду изложенного, законом напрямую закреплено, что жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг, изъятий по поводу наличия, либо отсутствия на это согласия соседей законодательство не содержит.

ВОПРОС:  Бывшая жена запрещает видеться и общаться с ребенком, что делать?

Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска Кофанов А.В.:

Согласно ч. 1 ст. 55 СК РФ ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них, аналогично и в случае их проживания в разных государствах.

Кроме того в силу ч. 1 ст. 66 СК РФ родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования.

При этом родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем при условии, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию.

Если же между родителями имеются разногласия по поводу порядка встреч  с ребенком или же родитель, с которым проживает ребенок, создает препятствия общению с ребенком, то законом предусматривается возможность заключения между родителями в письменной форме соглашения о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.

Как правило, в таком соглашении устанавливаются дни и время встреч ребенка с родителем в обычные и праздничные дни, а также во время каникул; когда встречи проводятся в месте жительства ребенка, а когда родитель, проживающий раздельно, может забрать ребенка к себе и т.д.

Помочь разрешить разногласия между родителями в данном вопросе вправе также орган опеки и попечительства, куда вправе обратиться заинтересованное лицо.

При недостижении согласия между родителями по вопросу порядка общения с ребенком родителю, чьи права нарушены, следует обратиться в суд с исковым заявлением. Такой спор разрешается судом с участием в судебном заседании органа опеки и попечительства.

В соответствии с ч. 4 ст. 66 СК РФ, при невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях и законодательством об исполнительном производстве. При злостном невыполнении решения суда суд по требованию родителя, проживающего отдельно от ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка, исходя из интересов несовершеннолетнего.

ВОПРОС:  Является ли дискриминацией предъявление работодателем при заключении трудового договора требований к работнику о владении иностранным языком либо способности работать на компьютере?

Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного административного округа г. Курска Кофанов А.В.:

 В силу положений ст. 3 Трудового кодекса РФ никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

При этом законодателем закреплено, что не являются дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, либо установлены ТК РФ или в случаях и в порядке, которые им предусмотрены, в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации и в целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства.

Следует отметить, что под «деловыми качествами» в правоприменительной практике, по общему правилу, понимается способность физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации), а также личностных качеств работника (наличие определенного уровня образования, состояние здоровья, опыт работы по специальности).

Работодатель вправе предъявить к работнику и иные требования, обязательные для заключения трудового договора в силу прямого предписания закона, либо которые необходимы в дополнение к типовым или типичным профессионально-квалификационным требованиям в силу специфики той или иной работы. К числу таких, к примеру, относятся требования о владении одним или несколькими иностранными языками, способность работать на компьютере. В связи с чем, требования к претенденту на работу о соблюдении таких условий не являются дискриминационными. Аналогичного характера правовая позиция изложена в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».

Вопрос: Оформляем ребенка в садик. Малышка часто болеет, не переносит охлаждения и сквозняков. Соблюдаются ли нормы температуры в помещениях детского садика? Каковы они? Кто контролирует этот вопрос?

Ответ заместителя прокурора Железнодорожного округа г.Курска Кофанова А.В.:

Если  температурный режим не соответствует требованиям СанПиН, это является нарушением ч. 1 ст. 28 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которой в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» определены требования к температуре воздуха в дошкольных образовательных учреждениях:  приемные, игровые ясельных групповых ячеек – 22, приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек – 21, спальни всех групповых ячеек – 19, туалетные ясельных групп – 22, туалетные дошкольных групп – 19, помещения медицинского назначения – 22, залы для муз. и гимнастических занятий – 19, прогулочные веранды – 12, зал с ванной бассейна – 29, раздевалка с душевой бассейна – 25, отапливаемые переходы – 15.

Контролирует данный вопрос территориальный отдел Управления Роспотребнадзора.

Вопрос: Как исчисляется срок и цена за перемещение  и хранение задержанного транспортного средства?

Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного административного округа   г. Курска Артем Кофанов:

Установление порядка перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, отнесено Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях к компетенции субъектов Российской Федерации (часть 10 статьи 27.13).

Статьей 4 Закона Курской области от 22.06.2012 № 71-ЗКО «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств» установлено, что срок хранения задержанного транспортного средства исчисляется в часах с момента его помещения на специализированную стоянку и до его возврата владельцу транспортного средства согласно отметкам о дате и времени его помещения на специализированную стоянку и возврата его владельцу транспортного средства.

Постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.12.2018 № 86  «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на территории Курской области на 2019 - 2021 годы» установлены тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и их хранение на специализированной стоянке на территории Курской области. 

Данным постановлением установлено, что стоимость перемещения транспортного средства на 2020 год составляет 1877 руб. за одно транспортное средство, стоимость  хранения транспортного средства категории А составляет 33,5 руб. за один час, категории В, ВЕ, Д, Е составляет 67,0  руб. за один час, категория ДЕ, С, СЕ  составляет 134,0 руб. за один час.

Таким образом, расчет производится следующим образом – к стоимости   перемещения транспортного средства   (1877 руб.) прибавляется стоимость его хранения,  исчисляемая в часах в зависимости от категории транспортного средства, с момента помещения транспортного средства на специализированную стоянку и  до момента передачи его владельцу.

Вопрос:  За чей счет должно осуществляться освещение участка, на котором расположен многоквартирный дом?

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного административного округа   г. Курска Владимир Новиков:

Согласно ч. 1 ст. 39 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме.

 В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, к которому относится и земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

 Если оборудование, используемое для освещения территории многоквартирного дома, находится на участке, входящем в состав общего имущества собственников дома, освещение участка, на котором расположен многоквартирный дом, должно осуществляться за счет средств собственников многоквартирного дома.   

В ином случае освещение следует рассматривать как часть уличного освещения, что является вопросом местного значения и финансируется исключительно за счет средств местного бюджета.

Вопрос: Вправе ли призывник отказаться от отсрочки от службы в армии

Отвечает старший помощник прокурора Железнодорожного административного округа   г. Курска Ирина Сапрыкина:

С 1 сентября 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2019 № 98-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

 Теперь, граждане, имеющие право на освобождение от призыва и на отсрочку от призыва на военную службу и отказавшиеся от реализации своего права, подлежат призыву на военную службу.

 Отказ от реализации соответствующего права осуществляется посредством подачи гражданином заявления о таком отказе в призывную комиссию. Заявление будет приобщаться к протоколу заседания призывной комиссии.

 Кроме того, граждане, призванные на военную службу до 1 сентября 2019 года, при наличии у них обстоятельств, предусмотренных пп. «б» п. 2 ст. 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», имеют право на досрочное увольнение с военной службы. Это граждане, являющиеся сыновьями (родными братьями):

 военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов;

 граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.

 

Вопрос:  За чей счет должно осуществляться освещение участка, на котором расположен многоквартирный дом?

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного административного округа   г. Курска Владимир Новиков

Согласно ч. 1 ст. 39 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме.

 В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, к которому относится и земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

 Если оборудование, используемое для освещения территории многоквартирного дома, находится на участке, входящем в состав общего имущества собственников дома, освещение участка, на котором расположен многоквартирный дом, должно осуществляться за счет средств собственников многоквартирного дома.   

В ином случае освещение следует рассматривать как часть уличного освещения, что является вопросом местного значения и финансируется исключительно за счет средств местного бюджета.

 

Вопрос. Вправе ли призывник отказаться от отсрочки от службы в армии

Отвечает старший помощник прокурора Железнодорожного административного округа   г. Курска Ирина Сапрыкина

С 1 сентября 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2019 № 98-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

 Теперь, граждане, имеющие право на освобождение от призыва и на отсрочку от призыва на военную службу и отказавшиеся от реализации своего права, подлежат призыву на военную службу.

 Отказ от реализации соответствующего права осуществляется посредством подачи гражданином заявления о таком отказе в призывную комиссию. Заявление будет приобщаться к протоколу заседания призывной комиссии.

 Кроме того, граждане, призванные на военную службу до 1 сентября 2019 года, при наличии у них обстоятельств, предусмотренных пп. «б» п. 2 ст. 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», имеют право на досрочное увольнение с военной службы. Это граждане, являющиеся сыновьями (родными братьями):

 военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов;

 граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.

Вопрос:  Может ли осужденный в условиях колонии оформить себе паспорт гражданина Российской Федерации?

Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного административного округа   г. Курска Артем Кофанов

 При отсутствии паспорта в личном деле осужденного, а также в случае, если срок действия паспорта истек, администрацией исправительного учреждения заблаговременно перед освобождением должны приниматься меры по его получению (статья 173 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации).

 При оформлении нового паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность осужденный не освобождается от уплаты государственной пошлины.

Сумма государственной пошлины, а также иные расходы, связанные с выдачей осужденному паспорта гражданина Российской Федерации удерживаются из средств, находящихся на его лицевом счете. Если у осужденного отсутствуют средства на счете, то расходы, связанные с выдачей ему нового паспорта, оплачиваются за счет государства.

 Паспорт гражданина Российской Федерации хранится в личном деле осужденного и выдается ему при освобождении из исправительного учреждения.